發(fā)布時間:2023-08-28 16:53:52
序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的法律法規(guī)意識樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā),請盡情閱讀。
前言
近幾年,在旅游規(guī)劃開發(fā)力度的不斷增強,諸多旅游景點及相關主管部門的一系列違規(guī)違法行為也是層出不窮。法律法規(guī)雖然充分強調(diào)了公共利益的重要性,但當前還沒有之相適應的保障制度,這也是導致公共利益的維護一直局限于口號層面的重要原因。
一、我旅游規(guī)劃現(xiàn)狀分析
首先,在環(huán)境破壞、污染上。旅游也與其他經(jīng)濟活動一樣,會產(chǎn)生相應的三廢垃圾,若未做出科學的旅游規(guī)劃與妥善處理,會對其景點周圍的水體、大氣環(huán)境方面造成嚴重污染。再加上我國旅游業(yè)起步較晚,為了快速追趕上國家旅游潮流,很多旅游區(qū)都在不斷拓展一系列新型項目,且經(jīng)常會在未充足準備的基礎上就盲目實施,進而給環(huán)境環(huán)保遺留了諸多安全隱患。
其次,在減損自然人文景觀價值上。當前,大部分旅游管理人員的環(huán)保意識都有待提升,再加上利益的驅(qū)使與管理上存在的失誤,各種旅游服務設施的過度修建,經(jīng)常會導致自然景觀受到不同程度的破壞,嚴重損害了景觀本身具有的獨特人文價值,也會對景觀真實性、完整性帶來嚴重破壞,這些都侵害了公共利益。
最后,景點周圍的破壞性建設上。為了獲得更大的經(jīng)濟效益,很多旅游景點都在盲目的進行各項開發(fā)與建設,而一些違法用地、占地行為,不僅會對自然景觀的持續(xù)性、完整性造成破壞,給環(huán)境帶來嚴重污染,也會給公共利益保護工作的開展增加一定困難,
二、旅游規(guī)劃公共利益保護實踐探究
在現(xiàn)階段的旅游規(guī)劃開發(fā)中,經(jīng)常會出現(xiàn)一些不重視、侵害公共利益的行為,而我國憲法、旅游管理的相關法律法規(guī)中,雖然都對公共利益保護做出了一系列規(guī)定,但是由于操作規(guī)程不夠具體、完善,因而一直都難以獲得理想保護效果。
首先,對于西方一些發(fā)達國家來講,對于公共利益的保護都出臺了明確的制度,尤其是在旅游規(guī)劃方面,擁有很多值得我們學習、借鑒的內(nèi)容。比如,針對日本富士山來講,其要高于我國的泰山、黃山等諸多游覽勝地,但是其不僅未進行纜車設置,即使是上山的公路也僅僅修到兩千多米就結(jié)束了,剩下的路不論地位、資產(chǎn)高低,都要遵循人人平等的原則自己去爬,甚至連臺階都未修筑。其實這就是對富士山本來面貌能夠做出的最大限度的保護。
又如,作為世界生態(tài)旅游最先進的國家之一,哥斯達黎加始終堅持“無人工痕跡”這一理念來進行旅游市場的拓展,也真是這種理念使其在旅游業(yè)的聲譽不斷提升,同時也帶來了更加客觀的經(jīng)濟效益。再如,美國國家公園的營地通常都會在其邊緣的森林中進行設置,而來往游客的垃圾也是自覺分類后投入到相應鐵箱之內(nèi)的,且會將產(chǎn)生的食物殘渣清理的干干凈凈等等。這些發(fā)達國家在旅游規(guī)劃開發(fā)方面的種種做法,不僅值得我們學習,也能夠為我國該方面公共利益保護制度的構(gòu)建,以及各項保護工作的具體執(zhí)行提供豐富參考依據(jù),以及優(yōu)秀的保護經(jīng)驗,對此,相關主管部門應給予充分重視,并在全面考慮我國國情基礎上,做出科學恰當?shù)囊M借鑒,以此來不斷強化各項公共利益保護工作的執(zhí)行操作。
其次,除了要積極吸取國外發(fā)達國家的優(yōu)秀保護經(jīng)驗外,我國也應在現(xiàn)有基礎上,對各項保護措施、內(nèi)容做出不斷完善。比如:針對紫金山最高峰頭陀領建設會對相應盡管產(chǎn)生破壞的“觀景臺”一事,某大學兩名教師就向南京市中級人們法院提出了行政訴訟,要求其市規(guī)劃局將其規(guī)劃許可撤銷,而針對相關規(guī)劃法律、以及風景區(qū)管理有關條例來講,頭陀嶺修進行觀景臺的修建屬于違法行為,且還會對山體輪廓線造成嚴重影響。在訴訟過程中,南京市規(guī)劃局將其天文臺主動拆除了,所以原告也就此撤訴了。這一案件雖然由原告車速而結(jié)束了,但在訴訟方面卻拓展出了新的空間,其具有的重要意義是不容忽視的。同時,我國江蘇、云南等地區(qū)也陸續(xù)開設了相關環(huán)保法庭,對此,為了真正實現(xiàn)公共利益保護目標,相關主管部門應在現(xiàn)有經(jīng)驗基礎上,緊跟時展步伐、積極借鑒國外發(fā)達國家的保護經(jīng)驗,對現(xiàn)行保護制度做出進一步優(yōu)化,加大執(zhí)行力度,并在具體操作中做出進一步優(yōu)化,以此來構(gòu)建出符合我國國情的公共利益保護體系,尤其是這對旅游規(guī)劃開發(fā)方面,盡可能的去消除一系列違規(guī)違法行為,大力推動生態(tài)旅游業(yè)的高速發(fā)展。
三、結(jié)語
關鍵詞:食品安全;標準;刑事法律
“民以食為天,食以安為先”,近年來,我國食品安全犯罪案件頻發(fā),嚴重威脅了廣大人民群眾的生命健康安全??v觀這些案件的發(fā)生,我國食品安全法律法規(guī)的的不完善是重要的原因。因此,完善我國食品安全法律法規(guī)成為保障人民群眾生命健康安全的重要保障。
一、我國食品安全法律法規(guī)的缺陷
《中華人民共和國食品安全法》于2009年2月28日通過,自2009年6月1日起施行,《中華人民共和國食品安全法實施條例》于2009年7月20日公布施行。這兩部法律法規(guī)的出臺標志著我國在食品安全法律法規(guī)方面已經(jīng)有了突破,但是食品安全的法律法規(guī)仍然不完善。例如,有些食品安全的法規(guī)僅為政府規(guī)章,有些甚至是政府文件形式,法律效力較低,不足以懲罰和威懾食品安全犯罪的行為人。另外,在《食品安全法》頒布之前施行的食品安全的法律法規(guī)都是以《食品衛(wèi)生法》為制定依據(jù)?!妒称沸l(wèi)生法》的廢止將使這些法律的效力受到質(zhì)疑,對此應該如何取舍成為一個難題。雖然我國衛(wèi)生部已明令廢止了某些規(guī)章,但能否意味著未廢止的法律法規(guī)是有效的。另一方面,是否應該以最新出臺的《食品安全法》為基本法,重新構(gòu)建食品安全的法律法規(guī)體系。此外,我國法律對于食品和農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全是由不同的法律規(guī)定的。對農(nóng)產(chǎn)品由《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》加以規(guī)定。《食品安全法》頒布之后,與原有的這些法律法規(guī)之間存在交叉關系,這種交叉關系容易引起沖突。這些因素都是今后食品安全法律法規(guī)需要完善的地方。
二、食品安全法律法規(guī)的域外實踐
在國外,很多國家都通過立法努力完善食品安全法律法規(guī),力圖打造食品安全監(jiān)管的“天網(wǎng)”。英國于1875年制定了《銷售食品和藥品法》,這部法律通常被認為是現(xiàn)代食品保護法的鼻祖,1955年又制定了《食品法》,1990年又頒布了《食品安全法》,不斷根據(jù)社會的發(fā)展要求完善法律法規(guī)建設。相比而言,美國關于食品安全的法律法規(guī)更為完善,例如《聯(lián)邦食品藥物和化妝品法》、《食品質(zhì)量保護法》和《公共健康服務法》等綜合性法規(guī)以及《聯(lián)邦肉類檢查法》等非常具體的法規(guī)。2000年歐盟頒布了《歐盟食品安全白皮書》。這些國家在食品安全立法方面的實踐都是我國可以借鑒的經(jīng)驗。
三、我國食品安全法律法規(guī)的完善
在我國,《食品安全法》和《食品安全實施條例》的施行都是努力完善食品安全法律法規(guī)的結(jié)果。但是這種完善是相對的,仍然有可提升的空間。例如,這兩個法律與原有的那些依據(jù)《食品衛(wèi)生法》所制定的法律法規(guī)之間的關系要進行協(xié)調(diào)?!妒称钒踩ā返某雠_使原有的食品法律法規(guī)無所適從。因此對這些法律要進行適時地調(diào)整,必要時可以重新構(gòu)建。不僅如此,完善食品安全的法律法規(guī)還應該包括以下內(nèi)容:
首先,完善食品安全標準的法律法規(guī)。食品安全關系到人的生命健康,因此食品安全標準不能馬虎,必須在現(xiàn)有的嚴格標準上不斷提高。提高的過程是與國際接軌的過程。相比于國際標準,我國的食品安全標準層次較低,雖然這與我國所處的經(jīng)濟發(fā)展水平不無關系,但是為了更有效地防控食品安全犯罪,我國的食品安全標準必須進一步向食品安全的國際化標準看齊。隨著食品安全標準的提高,現(xiàn)有食品法律法規(guī)中的標準就要適時調(diào)整。當然,這種標準的調(diào)整不能任意為之,必須以法律規(guī)范的形式確定下來以保證其實施。因此,完善食品安全的法律法規(guī)首先要完善關于食品安全標準的法律法規(guī)。
其次,完善食品安全的刑事法律。罪刑法定原則是懲罰犯罪人的一個基本原則,其最經(jīng)典的表述為“法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰?!庇麑Ψ缸锓肿邮┮詰土P,必須使其行為的危害性為法律所認可。在此前提下,法律才能對犯罪分子定罪處罰。所以要不斷完善食品安全的刑事法律。這種完善應包括犯罪化、特定化兩方面的問題。目前,我國刑法將生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標準的食品罪和生產(chǎn)、銷售有毒、有害的食品罪納入到危險犯的范疇,即只有在足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的情況下才能構(gòu)成。而生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪則以是否達到刑法所規(guī)定的銷售金額定罪。無論是以是否具有現(xiàn)實危險性定罪,還是以銷售金額的多少定罪,均不利于打擊食品安全犯罪,因此可考慮將上述罪名納入到行為犯的范疇。另外,還可以把一部分尚未納入到刑法中的具有嚴重危害性的行為納入到食品安全犯罪的范疇中來。例如,把不符合衛(wèi)生標準的食品、有毒、有害食品和偽劣產(chǎn)品的儲藏、運輸?shù)刃袨榧{入進來。除此之外,還可以將某些食品安全犯罪的預備行為犯罪化。適當懲處一些食品安全犯罪的預備行為。刑法介入時間的提前就擴大了犯罪圈。具體到食品安全犯罪,這種提前的最主要的表現(xiàn)是對一些犯罪預備行為進行刑罰處罰。對在生產(chǎn)、銷售不符合食品安全標準的食品或有毒、有害食品或偽劣產(chǎn)品過程中購入問題原料的行為也可以犯罪化。當然,這種納入并非沒有限制條件,要注意考察其危害性是否達到嚴重程度。特定化的含義是指將侵害特殊人群的食品安全犯罪行為予以特殊的法律規(guī)制。之所以這樣做的原因在于這類侵害特殊人群的食品安全犯罪的危害性更加巨大。例如,嬰幼兒是一類特殊人,身體柔弱且不能言語。一旦遭受食品安全犯罪的侵害,其生命健康就會面臨嚴重威脅。新出臺的《食品安全法》第二十條第三款規(guī)定,食品安全標準包括“專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品的營養(yǎng)成分要求?!边@一標準為在刑法中增設相應的罪名做了很好的鋪墊。鑒于此,針對嬰幼兒的食品安全犯罪可以考慮單獨設立相關罪名,以保護他們的合法權益,如設立生產(chǎn)、銷售嬰幼兒食用的不符合衛(wèi)生標準的食品罪,或生產(chǎn)、銷售嬰幼兒食用的偽劣食品罪及生產(chǎn)、銷售嬰幼兒食用的有毒、有害食品罪。
針對食品安全法律法規(guī)的完善,除以上幾點需要注意外,還應注意法律法規(guī)制定和修改的及時性。法律法規(guī)制定和修改本身具有滯后性,這種滯后性大大降低了其規(guī)范和震懾作用。為了更好地防控犯罪,在法律法規(guī)完善過程中要注意及時性,盡可能地降低這種滯后性所帶來的負面影響。當然,對法律法規(guī)而言,穩(wěn)定性也十分必要。法律法規(guī)不能朝令夕改,目的在于維護法律法規(guī)的權威性。然而,法律法規(guī)必須順應時展,尤其在發(fā)生突發(fā)性事件需要規(guī)范緊急約束的時候。食品安全犯罪的突發(fā)性對及時性提出了更高要求。在三聚氰胺毒奶粉案件之后,香港政府的做法就頗有借鑒意義?!?008年9月12日,大陸發(fā)生三鹿奶粉事件后,香港政府緊急立法,禁止食品含有過量三聚氰胺,有關法例在9月2日刊登憲報,及時生效?!保ㄖ袊ù髮W在職研究生;北京;102249)
[關鍵詞]知識產(chǎn)權;惡意訴訟;立法現(xiàn)狀;侵權行為;立法對策
[中圖分類號]D9 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432(2008)52-0048-03
1 我國知識產(chǎn)權惡意訴訟之立法現(xiàn)狀分析
1.1 知識產(chǎn)權惡意訴訟的概念
惡意訴訟是對民事訴訟程序的惡意提起,意圖使被告在訴訟中由于司法機關的判決或者由于程序本身而受到不必要的侵害。英美法系國家一般將惡意訴訟作為侵權的一種類型,如在英國,惡意訴訟被歸之為濫用法律程序。
惡意訴訟在生活中的各個領域均有體現(xiàn),在刑事司法領域中有惡意控告行為,而在民事司法領域則充斥著各個角落。在知識產(chǎn)權案例中出現(xiàn)惡意訴訟的情形在西方已經(jīng)較為常見了,而在我國卻還只是剛剛開始;近年來濫用權利的情況日益頻繁,可以預料。知識產(chǎn)權惡意訴訟案件在知識產(chǎn)權案件中所占的比例將快速上升。
所謂知識產(chǎn)權惡意訴訟,在筆者看來,是指行為人以保護知識產(chǎn)權為外在理由而利用知識產(chǎn)權訴訟來毀損被告的聲譽、拖延時間、消耗被告的精力和金錢,從而使被告的合法理由遭受不法侵害的行為,其可以分為惡意提訟程序和濫用程序權利兩種情形。行為人提訟是出于訴訟之外的目的,即以訴訟為手段來達到其他不正當目的。
1.2 我國關于知識產(chǎn)權惡意訴訟的立法現(xiàn)狀
自2003年全國首例知識產(chǎn)權惡意訴訟發(fā)生以來,類似案件不斷涌現(xiàn);由于知識產(chǎn)權自身獨特的性質(zhì),因此行為人所發(fā)起的惡意訴訟具有相當大的危害性。
惡意訴訟在我國相關法律中并沒有相應的規(guī)定?!睹穹ㄍ▌t》第4條規(guī)定了“民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則”,此外對于惡意訴訟就沒有涉及。即使是禁止權利濫用原則,也因表述過于隱晦而難以適用。
《民事訴訟法》對于惡意訴訟也未作任何的規(guī)定,無法限制行為人以合法的訴訟形式去掩蓋不正當?shù)脑V求目的。在具體制度方面,也未規(guī)定程序權利行使的條件,而有些規(guī)定則比較模糊甚至缺失。由于《民事訴訟法》對于權的審查、管轄權異議的審查、回避權的審查、上訴權的審查均未作較為嚴格的實質(zhì)性規(guī)定,行為人可以輕易地利用這些法律規(guī)定提起一系列的異議、申請、上訴等程序,從而達到拖延時間的目的。
在知識產(chǎn)權諸法中,隨著2001年加入WTO,為與世界接軌,《專利法》、《著作權法》、《商標法》俱已修改,并添加了訴前禁令規(guī)則,如修改后的《專利法》第61條規(guī)定,“之前,如果專利權人或者利益關系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為,如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產(chǎn)保全的措施”,其實質(zhì)上就是訴前禁令規(guī)制,是一個較大的進步,可以更好地保護權利人的利益,然而同時也可被惡意訴訟的原告濫用,以此作為限制被告資金、產(chǎn)品流動的一項重要措施。
由于知識產(chǎn)權本身的特點使得知識產(chǎn)權惡意訴訟往往具有很大的隱蔽性,比如實用新型專利、外觀設計專利權的授權并不實行實質(zhì)性審查,權利可能存在缺陷和瑕疵,很容易為行為人所利用申請專利,并以此來對其他合法權利人或者競爭對手進行。受害人往往很難舉證證明行為人的惡意確實存在并且給受害人造成了損失,相關的證據(jù)類司法解釋也沒有對此做出相應的規(guī)定。綜觀之,我國法律對于惡意訴訟的規(guī)定整體上是法律漏洞性質(zhì)的缺陷,該類缺陷必須迅速予以補救,這樣才能較好地維護受害人的利益,從而實現(xiàn)知識產(chǎn)權保護的真正宗旨。
2 國外對于知識產(chǎn)權惡意訴訟之立法對策分 析
惡意訴訟在絕大多數(shù)情況下沒有事實和法律依據(jù),其重要表現(xiàn)形式是騷擾對方當事人的正常運營,以保護自己知識產(chǎn)權之名來行使“搗亂”之能。因此,對于知識產(chǎn)權惡意訴訟的法律規(guī)制主要是通過民事法律來進行,下面主要介紹發(fā)達國家關于此類問題的民事立法規(guī)定。
2.1 大陸法系國家的立法情況
大陸法系自羅馬法到法國法、德國法,衍生出以誠實信用原則為根據(jù)的惡意訴訟制度。它的基礎是誠實信用原則,最早產(chǎn)生于羅馬法,在德國法、法國法中,有的對惡意訴訟直接加以規(guī)定,有的并沒有直接地進行規(guī)定,而由他們關于侵權責任的一般條款推導出來,視其為一種侵權行為。德國法對惡意訴訟的規(guī)范源自民法誠實信用原則的擴大適用。德國民法規(guī)定,敗訴方要承擔對方當事人因達到伸張權利或防衛(wèi)權利之目的而支付的全部法定費用,包括差旅費和誤工費、律師的法定報酬和其他費用支出。德國《民事訴訟法典》規(guī)定了當事人的訴訟真實義務,當事人必須完全且真實地就事實上的狀態(tài)做出陳述,若有惡意陳述虛偽事實,或妨礙對方當事人的陳述,提出無理爭辯及不必要的證據(jù)時,法院可以處以罰款。由于“真實義務”成為對訴訟行為合法性和有效性進行判斷的標準,這就意味著德國對濫用訴訟權利的認識具有了程序法上的獨立意義?!兜聡穹ǖ洹返?26條和第242條則對“權利濫用”作了禁止性規(guī)定。
法國沒有明確的惡意訴訟概念,法國訴訟法領域原則上承認任意性和自由性的訴權,但訴權的行使須基于“合法的利益”。法國法有“濫用權利”的說法?;诿穹ㄕ\實信用原則的濫用權利被引入訴訟法領域,形成濫用訴訟權利的概念。當事人濫用訴訟權利,損害他人利益,應當承擔損害賠償責任。為防止因濫用訴訟權利使得訴權的使用被限制得過死,法國判例對濫用權利規(guī)定的比較嚴格,訴訟權利的行使僅僅在蓄意、惡意或等同于欺詐等明顯錯誤的情況下才構(gòu)成權利的濫用。法國主要以罰款的方式來制止拖延訴訟或以濫用訴權的方式來進行民事訴訟,并且罰款不影響可能請求的損害賠償,對構(gòu)成惡意訴訟只需要有簡單的過錯行為表現(xiàn)即可。
2.2 英美法系國家的立法狀況
與大陸法系的做法不同,英美法系國家在實體和程序兩個方面都對惡意訴訟作了具體規(guī)范?!睹绹謾喾ㄖ厥觥吩趯嶓w上對惡意訴訟行為作了系統(tǒng)性的描述,它規(guī)定了三種具體模式:惡意刑事訴訟、惡意民事訴訟和濫用程序,對三種模式的構(gòu)成要件進行了十分具體的描述。惡意民事訴訟是惡意刑事訴訟在民事訴訟領域的發(fā)展。相對英國而言,美國的惡意民事訴訟的范圍要寬于英國,即使相對人沒有受到實際損害,也可以針對惡意訴訟行為人提起惡意訴訟侵權之訴。
英美法系的程序法對惡意訴訟進行的規(guī)制的法理基礎是“正當程序”理論,可直接對各種惡意訴訟行為作評價。美國在20世紀90年代專門增加了針對濫用訴權行為的
制裁,如果法庭經(jīng)一方當事人動議裁決對方構(gòu)成濫用訴權,則判令濫用訴權的一方賠償對方當事人因此遭受的經(jīng)濟損失;在訴訟費用方面,雖然原則上由當事人各自負擔律師費,但是故意折磨人的訴訟由敗訴方承擔勝訴方的律師費用;對于敗訴方承擔法院費用的原則,如果一方濫用訴權,法官也有權裁量作出例外決定,而直接判勝訴方承擔部分或全部訴訟費用。
雖然英美法系國家的法律傳統(tǒng)與我國有很多區(qū)別之處,但是在針對濫用訴權、惡意訴訟這一方面還是頗為值得借鑒的,其更具有可操作性,技術性強并且較為靈活。
3 我國知識產(chǎn)權惡意訴訟之立法對策分析
在借鑒西方國家對于知識產(chǎn)權惡意訴訟之立法對策的基礎上,針對我國知識產(chǎn)權惡意訴訟立法現(xiàn)狀之缺陷之處,結(jié)合學者們的理論與司法界的實踐工作,筆者提出如下完善建議:
3.1 民法之完善
盡管民法典尚未出臺,但是在民法中對于惡意訴訟予以規(guī)制已是世界各國的共識。我國兩個民法典學者的建議稿對惡意訴訟做出了大致相同的規(guī)定。在社科院法學研究所起草的民法典草案建議稿第1582條以及中國人民大學民商事法律科學研究中心起草的民法典草案建議稿第1863條對惡意訴訟均做出明確規(guī)定,且比較成熟。筆者認為,在民法典中明確制定關于惡意訴訟的法律規(guī)定已勢在必行,然而尚有幾個問題需要進一步明確:
3.1.1 對于“惡意”的確認條件
從惡意的認識要件和意志要件來看,惡意的認識要件應是行為人明知自己的行為不具有實質(zhì)上的可訴性;而惡意的意志要件筆者認為是侵害對方當事人的利益或為自己謀取不正當利益。行為人的“明知”可以從行為人的專業(yè)背景,比如行為人的從業(yè)時間、行為人的專業(yè)技術職務和行業(yè)地位以及行為人的行為來判斷。惡意訴訟行為人未必從該訴訟中獲得了不法收益,訴訟中被告也未必遭受不必要的損失。行為人進行惡意訴訟的目的就是為了謀取不正當?shù)睦?通過遏制、毀損被告的聲譽,利用知識產(chǎn)權訴訟的臨時救濟措施來使得被告在一定時間段內(nèi)不能擴大生產(chǎn)、降低銷售能力。損人不利己者就是惡意的一種變相表現(xiàn)。若被告遭遇原告明顯無合法、正當理由且原告利用訴訟而拖延、牽扯原告,那么則可認定被告是“惡意”。
3.1.2 侵權責任的賠償范圍
惡意訴訟不僅對相對人造成財產(chǎn)損失,而且對相對人的精神和聲譽也會造成莫大傷害。盡管我國現(xiàn)行民法不支持對間接損失的補償,但訴權被濫用所造成的惡劣后果、知識產(chǎn)權產(chǎn)品的特殊性以及相對人所受到的突發(fā)性、有預謀的侵害,使其無形中失去的交易機會、產(chǎn)品的聲譽以及市場占有率等損失更大, 未來出臺的《民法典》應規(guī)定惡意訴訟行為人應當賠償間接損失。此外,賠禮道歉、消除影響、恢復名譽等人身性質(zhì)的民事責任方式也應予以適用。
3.1.3 “懲罰性”賠償?shù)膽?/p>
傳統(tǒng)的補償性賠償?shù)拿袷戮葷鷮Ξ斒氯穗y以舉證的間接損失和精神損害并不能起到充分的救濟作用,因此,在適當?shù)臅r機引進懲罰性損害賠償制度就成為了迫切的立法要求。懲罰性賠償制度是英美法中的一種民事?lián)p害賠償制度,指民事主體違反民事法律規(guī)定,通過法院判處的由侵害人向被侵害人支付超過實際損失的金額的一種損害賠償。近年來我國知識產(chǎn)權侵權案件日益增多,不管是非法侵權人還是惡意訴訟提起者顯然對法律的規(guī)制并不如何敬畏,甚至甘冒被法律規(guī)制鋌而走險,那么適當?shù)募哟髴土P力度是應當而且必要的。
3.2 民事訴訟法之完善
3.2.1 建立濫訴賠償制度
惡意訴訟本身即是濫用訴權的一種情形,在民事訴訟法中對濫用訴訟權利規(guī)定在所必行。因此,《民事訴訟法》應明確規(guī)定惡意訴訟的受害人可以提出損害賠償之訴。由于原審法院對案件較為熟悉,為節(jié)約司法資源應規(guī)定該損害賠償之訴向原惡意訴訟受理法院提起。筆者認為,惡意訴訟的損害賠償之訴,不必等惡意訴訟案件完結(jié)之后才能提起,在達到一定的時間或者經(jīng)歷一定的程序案件事實和法律適用基本清晰之后即可提起,因此原審法院也可將案件合并審理。
3.2.2 建立審查制度和上訴審查制度
在設定特定條件的情況下,比如規(guī)定低于一定金額的債務請求的訴訟不予受理,又或沒有真正利益僅是希望以訴訟擴大影響的案件不予受理,在民事訴訟法中設立審查制度和上訴審查制度,也能適當?shù)販p少惡意訴訟案件的發(fā)起。
3.2.3 對積極參與惡意訴訟的律師應予以一定的懲罰
律師的職業(yè)道德以及相關的律師法均要求律師誠實守信、遵紀守法,因此律師不應介入濫用程序權利、惡意訴訟的案件之中去,更不能在惡意訴訟中表現(xiàn)出過分的熱情。對于積極參與到惡意訴訟案件中的律師應當根據(jù)律師法給予相應的處罰,并在民事訴訟法中對律師的上述行為設定罰款規(guī)則。
3.3 知識產(chǎn)權法之完善
3.3.1 建立訴前臨時禁令的聽證制度
由于訴前臨時禁令的裁定一旦作出,便隨即產(chǎn)生被申請人的生產(chǎn)、營銷等相關行為必須立即停止的法律后果。如果錯誤作出臨時禁令裁定,將給被申請人造成難以彌補的損失。筆者以為,在進行訴前證據(jù)保全后,法庭應在48小時內(nèi)立即召集雙方當事人進行聽證,并在聽證時間內(nèi)暫時執(zhí)行對被申請執(zhí)行保全人的保全措施,但是如果被申請保全人提供了相應的擔保,則可以暫不執(zhí)行。
在聽證過程中,法庭要求雙方當事人對權利與被控侵權產(chǎn)品的技術特征進行對比說明,對被申請人提出的對比文獻等抗辯證據(jù)及理由進行質(zhì)證,并充分考慮社會公共利益等因素;雙方當事人對于聽證的結(jié)果不得提起復議。在聽證程序通過后,如果訴前證據(jù)保全措施得以正式執(zhí)行,那么申請人需提供適當數(shù)量的擔保金,以防范申請人惡意提出保全措施申請。
3.3.2 復審制度的完善
知識產(chǎn)權惡意訴訟案件中,由于對于專利權和商標權的爭議,行為人向?qū)@麖蛯徫瘑T會或商標評審委員會申請確權,甚而還會對確權宣告提訟,把相對人牢牢拖在不必要的訴訟之中,相應的確權宣告費、鑒定費也較高,對相對人來說也是一種負擔。筆者以為,可以對復審程序設定一定的門檻條件,比如明顯超過專利權保護時間,明顯不具有新穎性、獨創(chuàng)性的申請在復審確認之后不得提訟,或者規(guī)定如果不服確認決定而敗訴的,須承擔相應的鑒定費、復審宣告費等費用,這樣也可以較好地阻止部分惡意訴訟人的惡劣行為。
由于知識產(chǎn)權的惡意訴訟本身即處于多向度、多層次、多級別的法律調(diào)整之下,因此,綜合運用各項法律制度的合力對知識產(chǎn)權惡意訴訟行為人予以規(guī)制,方能遏制其投機心理,從而維護知識產(chǎn)權保護公共利益的基本宗旨,在知識產(chǎn)權的合法保護和濫用訴權之間尋找動態(tài)的平衡。
參考文獻:
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[論文摘要]目前,注冊會計師法律責任的規(guī)避是注冊會計師行業(yè)面臨的重大問題,協(xié)調(diào)法律之間的矛盾,成立獨立CPA法律責任的專業(yè)鑒定委員會為注冊會計師法律責任的規(guī)避提供了組織保障。應積極建立關于完善的上市公司虛假陳述民事責任體系,加快推進會計師事務所性質(zhì)的轉(zhuǎn)變,結(jié)合合伙制與有限責任制的優(yōu)點,進行制度創(chuàng)新,更好的保護注冊會計師的合法權益。
一、完善有關CPA的法律、法規(guī)。明確界定CPA的法律責任
1.協(xié)調(diào)法律條款之間的矛盾,完善相關的法律、法規(guī)。對于《公司法》、《刑法》與《證券法》、《注冊會計師法》及《獨立審計準則》之間的矛盾,CPA和CPA協(xié)會應積極主動地爭取立法機構(gòu)對《公司法》與《刑法》相關條款進行修訂,或頒布相關司法解釋確贏《注冊會計師法》及《獨立審計準則》為判決與CPA有關的法律訴訟的法律依據(jù),其他法律與之沖突的應以《注冊會計師法》及《獨立審計準則》規(guī)定為準,使相關法律協(xié)調(diào)一致,從而避免在法律訴訟中對法律依據(jù)的分歧與爭執(zhí),減少由法律依據(jù)而引起的CPA法律責任風險。完善與CPA的刑事責任與民事責任相關的法律條款,使CPA的刑事與民事責任真正做到有法可依。
2.確立獨立審計準則在司法實踐中的地位。獨立審計準則是規(guī)范CPA審計服務手段和技術方法的質(zhì)量標準,它應該成為法庭判定CPA法律責任的重要依據(jù)。但目前司法人員在審理CPA法律責任的案件時,主要依據(jù)一般的法律,對審計準則考慮較少。獨審計準則應該成為我國司法界判定CPA法律責任的重要依據(jù),即CPA嚴格遵循了獨立審計準則,但審計在客觀上與實際不符時小應承擔法律責任,使之既有法律約束又有法律保障。
3.增加保護條款,免受無謂訴訟?!蹲詴嫀煼ā窇攲⒁汛嬖谟凇丢毩徲嫓蕜t》中保護CPA的條款補充進來,在法律責任方面就責任對象、責任范圍和責任程序給予明確規(guī)定,以保護CPA免受無謂訴訟的騷擾。
(1)就責任對象而言,應當參照其他國家的經(jīng)驗,確定審計受益第三人的范圍,限定CPA承擔法律責任的第j人的具體對象范圍。即將第三人細分為直接第三人、應預見的第j人、可預見的其他第三人。犯有普通過失的CPA只對委托人直接第三人和應預見的第三人負責:而犯有重大過失和欺詐時,應對上述所有第三人負責。
(2)就責任范圍而言,當務之急是建立有關“普通過失”、“重大過失”和“欺詐”的判定標準,并從有利于我國CPA事業(yè)長遠發(fā)展的角度出發(fā),在《注冊會計師法》中明確規(guī)定,CPA僅對自身的“重大過失”和“欺詐”行為對第三者承擔法律責任。
(3)就責任程序而言,應該在《注冊會計師法》中有明確會計責任與審計責任,強調(diào)CPA的審計責任不能替代、減輕或免除被審計單位的會計責任,然后可借漿美國司法中的“比例責任”,減輕CPA的責任程度。
4.成立獨立CPA法律責任的專業(yè)鑒定委員會。隨著市場經(jīng)濟向法制化方向的發(fā)展,民事責任及刑事責任將成為處理CPA法律責任的重要形式,但當涉及的訴訟案件專業(yè)性強時,法院將難以獨立對案件做出合理鑒定。例如認定一項會計信息是虛假的,但如何界定這項會計信息的產(chǎn)生是故意還是過失,在對提供虛假會計信息人員量刑時,是非常重要的。因此,我國注冊會計師協(xié)會可以借鑒西方經(jīng)驗,成立專家鑒定委員會。作為CPA法律責任的界定機構(gòu),其出具的鑒定報告應成為庭審的有力證據(jù)。
二、加強對CPA和會計事務所的管理。減少法律訴訟
1.嚴格遵循職業(yè)道德和專業(yè)標準的要求。CPA是否要承擔法律責任,關鍵在于CPA是否有過失或欺詐行為。而判別CPA是否具有過失的關鍵在于CPA是否遵循了專業(yè)標準的要求執(zhí)業(yè)。因此,保持良好的職業(yè)道德,嚴格遵循專業(yè)標準的要求執(zhí)行業(yè)務,出具報告,對于避免法律訴訟或在已提起的法律訴訟中保護CPA是非常重要的。
2.建立、健全會計事務所質(zhì)量控制制度。會計事務所不同于一般的公司、企業(yè),質(zhì)量管理是會計事務所各項管理工作的核心。如果一個會計事務所質(zhì)量管理不嚴,很有可能因某一個人或一個部門的操作失職而導致會計事務所的信譽掃地。
3.與委托人簽訂業(yè)務約定書,明確雙方責任?!蹲詴嫀煼ā返谑鶙l規(guī)定,CPA承辦業(yè)務,會計事務所應與委托人簽訂委托合同(即業(yè)務約定書)。業(yè)務約定書具有法律效力,它是確定CPA和委托人責任的一個重要文件。會計事務所不論承辦何種業(yè)務,都要按照業(yè)務約定書準則的要求與委托人簽訂約定書,這樣才能在發(fā)生法律訴訟時將一切爭辯減少到最低限度。
4.審慎選擇被審計單位,深入了解委托人的情況,不接不能勝任的委托業(yè)務。中外CPA法律案例告訴我們,CPA欲法律訴訟,必須慎重地選擇被審計單位。一是要選擇正直的被審計單位。如果被審計單位對其顧客、職工、政府部門或其他方面沒有正直的品格,也必然會蒙騙CPA,使CPA落人它們設定的圈套。北京中誠會計事務所就是在長城公司非法集資出現(xiàn)危機之時輕信長城公司謊言而被卷入的。這就要求會計事務所接受委托之前,一定要采取必要的措施對被審計單位歷史情況有所了解,弄清委托的真正目的,尤其是在執(zhí)行特殊目的的審計業(yè)務時更應如此。二是對陷入財務和法律困境的訴訟案,都集中在宣告破產(chǎn)的被審計單位。
5.提取風險基金或購買責任保險。在西方國家,投保充分的責任保險是會計事務所一項極為重要的保護措施,盡管保險不能免除可能受到的法律訴訟,但能防止或減少訴訟失敗時會計事務所發(fā)生的財務損失。我國《注冊會計師法》規(guī)定了會計事務所應當按規(guī)定建立職業(yè)風險基金,辦理職業(yè)保險。
6.聘請熟悉CPA法律貴任的律師。會計事務所應盡可能聘請熟悉相關法規(guī)及CPA責任的律師。在執(zhí)業(yè)過程中,如遇重大的法律問題,CPA應同本所的律師或外聘律師詳細討論所有潛在的危險情況并仔細考慮律師的建議。一旦發(fā)生法律訴訟,也應請有經(jīng)驗的律師參與訴訟。
7.建立有效的同業(yè)復核制度。同業(yè)復核首先應用在美國,1974~1975年,普華和安達信先后聘請杜羅斯會計公司對其審計質(zhì)量進行檢查,由此揭開了同業(yè)復核的序幕。美國同業(yè)復核制度在改善會計事務所質(zhì)量控制系統(tǒng)方面取得了積極的效果。我國也可以考慮引入同業(yè)復核制度,對于提高CPA行業(yè)的執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會可信度,進而促進整個行業(yè)的良性發(fā)展具有重大意義。
三、法律責任體系的創(chuàng)新
1.建立以民事責任為主的法律責任追究模式。目前,最高人民法院下發(fā)了《關于受理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事侵權糾紛案有關問題的通知》,正式啟動了我國證券市場民事侵權責任追究制度,但是,由于缺乏相應的司法解釋和實施細則,CPA要真正承擔起年報審計的民事賠償責任仍然需要在立法和司法上有新的突破。
當前亟須解決的是:(1)結(jié)合行業(yè)的特點明確相關民事訴訟的受理和裁決程序。(2)明確民事賠償?shù)臍w責及賠償金的認定方式??山梃b美國《私有證券訴訟改革法令》中的做法,采用“根據(jù)責任主體過錯承擔相應比例賠償責任”的原則,明確CPA承擔的會計信息造假的連帶賠償責任:盡快實施細則對上述問題做出具體規(guī)定。這是健全民事賠償責任制度的關鍵。
2.積極推進有限責任制度向有限合伙制的轉(zhuǎn)變。
1998年以來,我國大多數(shù)會計事務所改制成有限責任公司(少部分是合伙制)。而這兩年行業(yè)中新出現(xiàn)的一些事件,使得有限責任制的弊端逐漸暴露,長期以來的掛靠制使得會計事務所的風險意識很低,CPA的職業(yè)道德也處于一個較低的層次,如果再不讓它面向社會承擔無限責任,那么它的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)質(zhì)量就失去了最根本的機制約束和保障??紤]到公平和效率的問題,我們認為在現(xiàn)階段,我國CPA行業(yè)應選擇有限合伙的機制。合伙制通過使CPA對其行為所導致的事件承擔無限連帶責任的規(guī)定,增加了CPA在執(zhí)業(yè)時的壓力和風險意識,然而,它也讓沒有欺詐或過錯的CPA因合伙關系而承擔相同的責任,有失公平。而有限責任合伙制(LIP)是會計事務所以其全部資產(chǎn)對其債務承擔有限責任,各合伙人則對個人執(zhí)業(yè)行為承擔無限責任,在一定程度上就能彌補合伙制的缺陷。在有限合伙制會計所賠償責任方面可以分別情況規(guī)定如下:若屬會計事務所經(jīng)營管理工作造成的,每個合伙人都應以各自的財產(chǎn)對會計事務所承擔無限連帶責任。若屬合伙人個人職業(yè)性違規(guī)造成的,有過錯的合伙人要承擔無限連帶責任,而無過錯的合伙人不必承擔連帶責任,只需就其出資額承擔賠償責任。這樣,既加大了對違規(guī)CPA的懲罰力度,也在較大程度上保障了無過錯合伙人的利益。
一、遷知識,促建構(gòu)
知識遷移,是孩子們學習新知的一種基本過渡方式,它存在新課導入或是練習中,孩子們可以通過舊知喚醒新知的學習欲望,同時還能為新知學習鋪路搭橋。比如在教學《分數(shù)乘整數(shù)》一節(jié)課中,我是這樣導入新課的:出示6+6+6+6+6=,并提問學生“你是怎樣很快地算出得數(shù)的?”在學生回答的基礎上出示整數(shù)乘法的意義――求幾個相同加數(shù)和的簡便運算。接著我又出示了++++=,提問學生“可以寫出什么樣的乘法算式?為什么?”從而將整數(shù)乘法的意義遷移到分數(shù)乘法上。同樣,在練習中有這樣兩道習題:+++=( )×( )與++++=( )×( ),這里有悖于上面乘法的意義,需要孩子們結(jié)合意義調(diào)整算式。其實,這兩題都是由整數(shù)乘法遷移而來,比如在二年級乘法練習中會出現(xiàn)2+2+2+4,我們可以寫成2+2+2+2+2=2×5,再如4+4+4+4+
8,我們既可以寫成4×6,也可以寫成8×3。因此,任何新知都是在舊知基礎上進行的,從舊知遷移到新知,既可以復習舊知,還可以聯(lián)通新知,促進知識網(wǎng)絡的建構(gòu)。
二、遷方法,促完善
方法遷移,是解決問題的一條途徑,在新知尚未掌握前,我們可以借助已有的方法解決新問題。再如《分數(shù)乘整數(shù)》分數(shù)乘整數(shù)的計算探索中,讓孩子在作業(yè)紙上畫一畫、涂一涂、算一算,于是就有了折紙、畫圖、加法、轉(zhuǎn)化成小數(shù)計算等方法,這里的方法都是孩子們已經(jīng)具備的,對于新問題的解決,信手拈來其中一種都可以解決。方法遷移,可以使孩子們輕松面對新問題,當孩子發(fā)現(xiàn)已有方法不能解決所有新問題時,新方法便應運而生。因此,方法遷移是解決問題的必要手段,從已有的方法遷移到新方法,既可以鞏固已有方法,還可以探究出新方法,促進方法完善。
三、遷經(jīng)驗,促累積
經(jīng)驗的形成和知識、技能、思想的形成同等重要,我們能否在教學中也遷移孩子們已有的活動經(jīng)驗,促成新活動的開展,形成新的活動經(jīng)驗,并不斷累積經(jīng)驗?比如《分數(shù)除以整數(shù)》計算方法探究過程中,因為孩子們已有了分數(shù)乘整數(shù)的探究經(jīng)驗,因此,這里自然而然地想到了轉(zhuǎn)化成小數(shù),畫圖,折紙等已有的活動經(jīng)驗,正因為此前的相關活動,許多孩子想出了兩三種解決辦法,也有些孩子在這些經(jīng)驗之上,又想到了將升換算成800毫升,再平均分給2個人,每個人分得400毫升;也有孩子想到將分數(shù)除法變成我們熟悉的整數(shù)除法,于是便有了(×5)÷(2×5)=4÷10=。當然,通過觀察,孩子們發(fā)現(xiàn)計算分數(shù)除法,即將之轉(zhuǎn)化成分數(shù)乘法。經(jīng)驗之多,搜索速度之快,源于孩子們已有活動經(jīng)驗的遷移,因此,經(jīng)驗遷移,是快捷解決問題的保證,從已有經(jīng)驗遷移到新經(jīng)驗,本身就是一個經(jīng)驗應用并累積的過程。
四、遷策略,促發(fā)展
策略和知識、能力、經(jīng)驗一樣,是孩子們必不可少的,同時,策略的學習也是螺旋上升的,比如,畫圖的策略,早在原始社會就出現(xiàn),人們借助畫圖來記數(shù)。剛上學的孩子,在未接受老師輔導的情況下,也能借助畫樹棍來表示物體,從而幫助解題。接著,隨著年齡的增長,知識、能力、經(jīng)驗的不斷累積,畫圖的策略也逐漸在豐富,從線段圖到表格再到思路圖……無一不是在此前策略的基礎之上再學習,再發(fā)展。這個學習、發(fā)展過程,其實就是一種遷移的過程,這是同一種策略的遷移,在不同策略之間也可以進行遷移。
比如,蘇教版第十一冊教材中《解決問題的策略――假設》一課,這是傳統(tǒng)的雞兔同籠問題,是以往奧數(shù)教材中的內(nèi)容,如今卻引入到人人必學的教材中,對學生來說是一個難點,如何降低這個難度,使學生能夠接受呢?在沒有任何相關聯(lián)的知識及背景可以遷移的情況下,運用遷移進行學習可謂是“空中樓閣”。黃曉旦老師,卻出奇出新,在學生已有策略基礎之上教策略,此前一課,學生們已經(jīng)學習了替換策略,黃老師將假設策略重組并命名為“替換和調(diào)整”,并將策略的學習付諸在動手操作中進行,實在是高超且巧妙地遷移!
五、遷思想,促升華
與其說是遷思想,不如說是將已掌握的知識分類遷入對應的思想之中。也許知識、方法、經(jīng)驗、策略會隨著時間有所遺忘,但思想會印刻在腦海之中的,因為數(shù)學思想是對數(shù)學知識提煉之后的總結(jié)與上升。數(shù)學思想大致有以下幾種常見思想:化歸思想、類比與歸納思想、方程思想、函數(shù)思想、算法化思想、數(shù)形結(jié)合思想……當孩子們接觸新知識的第一時間,會去腦海中搜索相關或相似類型的習題,并將這類型的解題方法拿出并“套用”到新練習,這里,數(shù)學思想就好比一個個抽屜,而數(shù)學知識就好比一個個物品,只有當物品分類到各個抽屜中,才便于孩子們“存儲”知識,也更方便孩子們在應用時,及時取出相應的思想,并運用之。因此,遷移思想是解決問題的最高級階段,也是最有效的,再用升華后的思想解決問題,會使解題能力得以提升。
證券公司法律合規(guī)部的意思是負責全行合規(guī)守法監(jiān)督檢查、信貸經(jīng)營和審批責任認定及反洗錢等工作的職能部門,承擔與總行合規(guī)部對應的職責。合規(guī)是銀行業(yè)一項核心的風險管理活動,健全、有效的合規(guī)風險管理機制,是實施以風險為本監(jiān)管的基礎。
【法律依據(jù)】
根據(jù)《證券法》第七條,國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)依法對全國證券市場實行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理。國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)需要可以設立派出機構(gòu),按照授權履行監(jiān)督管理職責。
(來源:文章屋網(wǎng) )
家電安全使用年限參考:
洗衣機8年;
彩電8到10年;
電熱水器8年;
電冰箱12到16年;
電飯煲10年;
空調(diào)器8到10年;
煤氣灶8年;
電吹風4年;
個人電腦6年;
微波爐10年;
電風扇10年;
蔡澤向當時如日中天的秦國國相范睢勸說道:“日中則移,月滿則虧。物盛則衰,天地之常數(shù)也。進退盈縮,與時變化,圣人之常道也。”翠鳥、天鵝、犀牛、大象,其處勢并不是不遠,然而所以死亡,是因為被誘餌迷惑。蘇秦、智伯聰明到極點,迷惑于貪利不止。因而圣人制禮是為了節(jié)欲,物取于民要有適度,使之以時,用之以止?!傲⒅静灰?、行為不驕,常與道俱而不失,天下承而不絕”。從前齊桓公九合諸侯,一匡天下,直至葵丘之會,有驕矜之志,九個國家一起反叛他。吳王夫差用兵無敵于天下,自以為勇強而輕視一切諸侯,并侵略齊、晉,遂以殺身亡國。
接著蔡澤講了“四子”功成未退,終至禍亡的故事。商鞅為秦孝公所重用,實施變法,禁奸滑邪惡之人,尊崇有爵位之人,賞罰分明,“平權衡、正度量、調(diào)輕重”,開阡陌,勸民耕種,一室無二事,或者盡力種田從事畜牧業(yè),或者進行作戰(zhàn)訓練,所以秦國無敵于天下,在諸侯中威望顯赫。商鞅變法成就了秦國軍事、經(jīng)濟強于他國的大業(yè)。功已成矣,而革新者商鞅卻在國家權力交換之際,即秦孝公的兒子秦惠王登臺之時,被車裂而亡。
楚國地方數(shù)千里,兵力上百萬,秦將白起率數(shù)萬兵力與楚戰(zhàn),一戰(zhàn)奪得鄢、郢,再戰(zhàn)吞并蜀漢。又越過韓、魏而攻強趙,誅屠四十余萬之眾,長平之戰(zhàn),血流成河,遂包圍邯鄣。楚、趙本是天下強國,秦之仇敵,從此以后,楚、趙皆懼怕并跪伏于秦,秦終成帝業(yè),這是白起的功勞。功已成矣,秦昭王尋找借口賜劍死于杜郵。
吳起為楚悼王變法,削減大臣的權力,加強中央集權,罷勉無能之人,減冗官,杜私門,禁止無業(yè)散民,獎勵從事耕戰(zhàn)的人,南收楊越,北并陳、蔡,既破連橫又破合從之計,使得游說人士無話可講,禁朋黨,勵百姓,定楚國之政,兵震天下,威服諸侯。功已成矣,在國家權力交換之際而終被誅射而死,并殺吳氏宗親七十余家。
大夫文種為越王深謀遠略,使越國免除了會稽之危。他為了國家的生存寧可自己冒著死亡的危險,自己受辱而引以為榮,開墾荒地作邑,開辟田地種植谷物,率四方之士,盡所有人的力量輔助越王勾踐,終于報了夫差滅國之仇,擒強吳,令越成霸業(yè)。然而,功已成矣,有人讒言種作亂,勾踐即賜劍殺死了文種。
此上四子,有兩人商鞅和吳起,死于國家權力交換之時,即死于繼承權力的君主之手,這兩人都是改革家。另兩人白起和文種,一為謀士,一為武將,都死于舊君主之手。